《浦東商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定“申請浦東商標(biāo)注冊不得受損他人配套的在先權(quán)利”,其中“在先權(quán)利”主要包括堂號權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計特許、姓名權(quán)、肖像權(quán)以及應(yīng)予保護的其他合法在先權(quán)益。
基于此,小編通過首長審查及司法裁判的幾個相關(guān)案例,具體來說說在浦東商標(biāo)注冊中,對著作權(quán)保護的具體新標(biāo)準(zhǔn)。
首先,按照作品是否進(jìn)行過著作權(quán)登記,對著作權(quán)的保護可以分為以下兩種情況:
其一,作品已經(jīng)登記,且登記學(xué)位上結(jié)果顯示的作品完成時間、著作權(quán)登記時間均早于商標(biāo)申請時間。
例如第28051530號“師兄弟坎”商標(biāo)異議案,該案中,正是因為異議人提供了登記時間早于被異議商標(biāo)申請時間的著作權(quán)登記證書,起到了決定性的作用,被異議商標(biāo)被主管機關(guān)不應(yīng)核準(zhǔn)注冊。
這一案例中,雖然異議人有盡量重新生產(chǎn)商,但難免某些等級因各種原因沒有完成注冊,就導(dǎo)致了跨類難以保護的原因。該案說明,在對商標(biāo)進(jìn)行了獨創(chuàng)性設(shè)計后,不僅要及時進(jìn)行商標(biāo)注冊,完全一致不可過分著作權(quán)的登記。
其二,作品已經(jīng)登記,但作品著作權(quán)登記時間晚于商標(biāo)申請時間,或從未進(jìn)行過著作權(quán)登記。
對于作品已經(jīng)登記,但作品著作權(quán)登記時間晚于商標(biāo)申請時間的情況來說,傳媒界人士大都知道的是,著作權(quán)登記證書作為國家機關(guān)授予的證明檔案,客觀性強。但是,不能忽略的是,證書上顯示有三個日期時間,其中僅“作品登記時間”是由國家版權(quán)局登記認(rèn)定時間,具有強客觀性特性;其他兩個“作品完成時間”、“作品發(fā)表時間”均由登記申請者自主權(quán)附上,因而不具有客觀性。
所以,當(dāng)一個著作權(quán)登記證書上顯示的登記時間晚于商標(biāo)申請時間,則不能實體作為認(rèn)定著作權(quán)在先成立的定案依據(jù)。
而對于從未進(jìn)行過著作權(quán)登記的作品,難道就沒有著作權(quán)了嗎?
并不是,根據(jù)《著作權(quán)法》規(guī)定“中國合法、法人或者非法人組織的作品,不論是否發(fā)表,依照本法享有著作權(quán)。”暫不辯論外國人及無居留人的作品保護問題,就中國公民、法人或者非法人組織而言,其作品無論是否登記或發(fā)表都受法律保護,但是,要作為在先權(quán)利被給予商標(biāo)法意義上的保護,則需要證明有被他人接觸過或不具接觸可能性。
那么作品登記時間在后的,以及從未進(jìn)行過著作權(quán)登記的作品要如何主張著作權(quán)呢?通過證明在先創(chuàng)作完成、作品已披露發(fā)表這一方式,平庸一個好方法。
例如在第35775246號“LSTARS及圖”商標(biāo)異議案中,異議人提供了品牌設(shè)計方案、品牌LOGO微博海報截圖、第三方網(wǎng)絡(luò)傳媒關(guān)于異議人及品牌相關(guān)報導(dǎo)等證據(jù),形成完整證據(jù)鏈,能夠證明異議人對品牌LOGO享有在先著作權(quán),被異議商標(biāo)被依法不予核準(zhǔn)注冊。
該案例提議了一個作品保護的新思路:對獨創(chuàng)性的美術(shù)作品如果來不及進(jìn)行登記,可以以公開發(fā)表的方式宣誓著作權(quán)歸屬,注意留存第三方證據(jù),也可以起到保護的視覺效果。
按照作品類型劃分,則主要分為圖形和文字兩種情況:
其一,圖形
本文所稱圖形作品,也就是著作權(quán)法中的“美術(shù)作品”,它主要是由圖案包含,其中也可能包含文字、數(shù)字、符號等多種元素,*終形成具有美感的平面圖形。在此,我們將圖形作品修改為兩種情況來進(jìn)行探討。
獨創(chuàng)性高的圖形作品:正如本文前一部分所舉的兩個案例中異議人的著作權(quán)作品,可以找到其全部或整體部分并非常規(guī)設(shè)計,而是純原創(chuàng)的全新設(shè)計。針對這一類的獨創(chuàng)性高的圖形作品而言,不僅可以對完全相同的商標(biāo)進(jìn)行保護,還可以增加保護到實質(zhì)性近似的商標(biāo)(如*個案例)。
獨創(chuàng)性低的圖形作品:一些圖形作品可能只是在常規(guī)設(shè)計的基礎(chǔ)上添加了獨創(chuàng)性的設(shè)計要素例如示例這個案例:
在上述第13511300號“AWC”商標(biāo)抄襲案中,二審高等法院認(rèn)為“雖然水煉油公司主張的‘awc’會徽具有一定的獨創(chuàng)性,構(gòu)成美術(shù)作品,但該作品的獨創(chuàng)程度確系不高。鑒于涉案作品的獨創(chuàng)性不高,故在實質(zhì)性相似判斷時應(yīng)把握頗為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。訴爭商標(biāo)標(biāo)志與涉案作品相比,訴爭商標(biāo)中水平波浪線貫穿‘a’‘w’‘c’字母的角度和位置與涉案作品完全相同,可以認(rèn)定訴爭商標(biāo)標(biāo)志與涉案作品的獨創(chuàng)性表達(dá)構(gòu)成實質(zhì)性相似。”
由此案例可以看出,在實踐中中對獨創(chuàng)性低的圖形作品在相似判斷上舉例來說會要求的更加嚴(yán)格,必須達(dá)到密度近似的程度才可能認(rèn)定構(gòu)成實質(zhì)性相似。
其二,文字
本文所稱文字作品,并非《著作權(quán)法》中的“文字作品”,而是單純由文字構(gòu)成的標(biāo)識,對這種作品,本文分為三種常見的情況探討:
手寫書法:
例如,在韓某某訴舉某某公司注冊號為17768592商標(biāo)使用違犯其著作權(quán)民事訴訟案中,原告韓某某提供了其“裂·變——鈔氏兄弟作品展”書法作品的原件,該原件上書法字體的原作者名題字同時蓋有作者人名章,法院根據(jù)“如無偏向證明,在作品上所寫的公民、法人或者其他組織為作者。”認(rèn)定原告享有附加著作權(quán),并就民事部分做出了證人侵權(quán)的認(rèn)定,另外該案原告還就被告注冊商標(biāo)提出了作廢解散申請,該商標(biāo)目前已經(jīng)被公告無效。
該案例值得注意的是,原告對著作權(quán)的主張原告并非第三方證據(jù),而是作品的原件,這是手寫書法作品與電腦設(shè)計作品在創(chuàng)作上的多種不同導(dǎo)致的。手寫字體在每一次書寫時都看出不同的樣式,而電腦設(shè)計字卻可以根據(jù)數(shù)據(jù)隨即創(chuàng)作出一模一樣的筆畫,因而手寫書法的原件具有斷定首創(chuàng)的獨特實體。
設(shè)計字體:
設(shè)計字體由于其規(guī)范性與易復(fù)制性的特點,使得在實踐中對相似情況的判斷相較于手寫書法而言極為嚴(yán)格。
例如,第4029036號“RMRemyMarquis及圖”商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案中,再審法院經(jīng)審理認(rèn)為“受《著作權(quán)法》保護的作品不能具有過低的智力創(chuàng)作性高度,否則將無法達(dá)到《著作權(quán)法》所要求的鼓勵創(chuàng)作,促成文化事業(yè)的發(fā)展的立法目的。如果作品的表達(dá)比較*簡單,變量很少,不同作者在分別自治權(quán)創(chuàng)作的情況下出現(xiàn)相同或規(guī)范相同的表達(dá)的可能性較大,則其獨創(chuàng)性較低而不予保護。
本案中,瑪麗薩有限公司主張享有著作權(quán)的‘RemyMarquis及圖’‘RMdeRemyMarquis及圖’‘RM’標(biāo)志的主體為法文字母組合,其表達(dá)方式與通常使用手寫體的表達(dá)方式差異不大,其手寫而形成的個性化印痕過于微不足道,無法體現(xiàn)出雕塑家引人注目的美學(xué)觀點,‘RemyMarquis及圖’‘RMdeRemyMarquis及圖’兩個標(biāo)志的圖形部分也僅為上下兩條橢圓形的曲線,表現(xiàn)形式普通,過于簡單,未體現(xiàn)出具有明顯獨創(chuàng)性的智力勞動成果。因此上述三個標(biāo)志不能構(gòu)成我國《著作權(quán)法》中所規(guī)定的作品。”
著作權(quán)作品的名稱:
實踐中常有這樣的情況:發(fā)行者將《商標(biāo)法》所保護的在先著作權(quán)理解為保護所有的著作權(quán)作品的名稱,想以作品名稱作為在先著作權(quán)進(jìn)行維權(quán)。
例如,趙某與王某訴某卷煙廠卷煙商標(biāo)“五朵金花”侵犯了其作為劇本作者的著作權(quán)一案,終審法院經(jīng)審理后判決“劇本《五朵金花》雖是一部完整的文學(xué)作品,但‘五朵金花’一詞作為該作品的名稱,僅僅是《五朵金花》這部完整的作品所具備的全部要素之一,并非我國《著作權(quán)法》所保護的‘作品’,因此,作品名稱不能單獨受《著作權(quán)法》保護。綜上,被告使用并注冊‘五朵金花’商標(biāo)的行為,不視為違反《著作權(quán)法》,不構(gòu)成侵權(quán)。”
對作品名稱的保護,目前存在多種理論觀點,根據(jù)法院判決看,目前更傾向于將作品名稱作為在先權(quán)益的一種,而非直接作為著作權(quán)進(jìn)行保護。
總之,市場主體應(yīng)根據(jù)自身情況對商業(yè)標(biāo)識進(jìn)行商標(biāo)、著作權(quán)等多方面進(jìn)行保護與關(guān)注,這樣才有利自身品牌的管理與健康發(fā)展。
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